Мудрый Юрист

Множественность лиц в наследственных правоотношениях

Зырянов А.И., судья Верховного Суда РФ, кандидат юридических наук, доцент.

Кузнецова Э.А., помощник судьи.

Объекты гражданского права одновременно могут принадлежать одному, двум или более лицам, причем правообладание их может быть как различным (на одну и ту же вещь могут быть установлены право собственности, ограниченные вещные и обязательственные права), так и тождественным. В последнем случае речь идет о множественности правообладателей относительно вещей (общая собственность, общие вещные права), действий других лиц (долевые и солидарные активные обязательства), результатов творческой деятельности (соавторство) и других объектов гражданского права.

Множественность лиц возможна и в наследственных правоотношениях, когда к наследованию призываются несколько лиц (наследников), на определенном этапе имеющих некое общее право на наследственное имущество. Как в отношениях общей собственности, общих обязательств, существование общих наследственных прав обусловлено главным образом неделимостью объекта - наследства, которое Гражданский кодекс РФ определяет как имущество умершего, отождествляя термины "наследство" и "наследственное имущество" и указывая, что при наследовании оно переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное (п. 1 ст. 1110). В ст. 1112 ГК "Наследство" установлено, что "в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага". Таким образом, под термином "наследство" понимается вся совокупность вещей, имущественных прав и имущественных обязанностей, которые на момент смерти принадлежали наследодателю, которой придана целостность.

Наследство как имущество, оставшееся после умершего лица и на протяжении некоторого времени не принадлежащее никому, несколько столетий привлекает внимание ученых, желающих определить юридическую сущность данного явления.

Некоторые ученые нередко к юридическим лицам причисляли hereditis jacens - наследственную массу - между открытием и приобретением наследства, мотивируя это тем, что только таким путем можно объяснить, почему имущество после смерти наследодателя не распадается на свои составные части <*>. Традиция рассмотрения наследства в период от открытия наследства до его принятия юридическим лицом до сих пор соблюдается в правовых системах некоторых государств (например, ГК Латвии). Однако имущество само по себе никогда не может быть субъектом прав, объяснение же создания подобной фикции охраной наследства от неправомерных посягательств не может быть признано обоснованным и необходимым, поскольку даже бесхозяйное имущество может быть наделено защитой со стороны государства. С другой стороны, подобный прием законодательной техники позволяет сохранить целостность наследства как единого комплекса вещей, прав и обязанностей, обеспечить интересы кредиторов наследодателя так, что никто не вправе получить только актив наследства, передав другому только его пассив. Примечательно, что при открытии наследства несколько наследников приобретают наследство после наследодателя, то есть вступают в наследственное правоотношение, которое схоже с отношениями общей собственности. До принятия наследства они могут быть названы собственниками, но каждый из наследников потенциально является наследником всего, однако вследствие взаимного противодействия двух или большего числа в равной степени неограниченных прав на весь объект право каждого "практически" ограничено "абстрактной долей", выраженной дробью, в знаменателе которой стоит число сонаследников. В западной романистике пишут, что все наследство образует "наследственный асс" (и делится, как и монета этого номинала, на двенадцатые доли, а в случае необходимости - на части, кратные двенадцати) <**>. В преемстве по завещанию распределение долей, вместо того чтобы сделать их равными, может быть произведено завещателем в неравных долях, как в первом, так и во втором случае, начиная с Законов XII таблиц, долги и требования по обязательствам считались разделенными пропорционально доле каждого наследника. Более того, в архаический период римской истории сонаследство было нераздельным, поэтому наследники оставались объединенными в consortium ercto non cito, т.е. societas inceparabilis, возникавшее не по соглашению (как при договоре простого товарищества), а в силу необходимости. Характерно для этого объединения было то, что даже один из сонаследников мог с полным правом распоряжаться общим имуществом, потому что каждый из сонаследников имеет потенциально абсолютное право на весь асс и потому, кроме случая вето своего коллеги, может распоряжаться им по полному праву. С момента принятия наследства наследники становятся собственниками. Если между наследниками принято соглашение о натуральном разделе наследства, то каждый становится собственником конкретного имущества. Но если раздел не произведен, то в отношении чего устанавливается право наследников? Возможно, что таким объектом прав наследников выступает само наследство как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей - особый имущественный комплекс.

<*> См.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М., 2000. С. 285; Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. М., 2003. С. 86.
<**> См.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 292 - 293.

Входящие в состав наследства права и обязанности наследодателя переходят к наследникам, как уже указывалось, в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей <1>. Однако не все авторы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Попытки отрицания самой категории наследственного правопреемства высказывал в свое время Н.Д. Егоров, который считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве, причем не в самих правах, а в объектах этих прав. Автор выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство) <2>. Он придерживался позиции, высказанной еще В.И. Серебровским: "Долги являются... только "обременением" наследства, но не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы "обременять" его" <3>. Точка зрения автора основана на толковании неудачно сформулированных норм ГК РСФСР 1922 г. Универсальность наследственного правопреемства оспаривал и П.С. Никитюк <4>.

<1> Гражданское право. Часть 3: Учебник под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М.: Проспект, 1998. С. 488.
<2> См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Л., 1988. С. 166 - 169.
<3> Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С. 33.
<4> См.: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1977. С. 20 - 21.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) включает в себя принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, имущественные права, имущественные обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Состав наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства. Однако наследственное имущество - это не только право на конкретные вещи, но целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта, и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения. Мейер писал: "Права на вещи и права по обязательствам наполняют собой сферу прав лица как субъекта гражданского права. Конечно, по крайней мере, некоторые вещи за выбытием субъекта могут быть стерты с лица земли. Например, платье зарывается в землю вместе с умершим. Но все-таки в большинстве вещи уцелевают и подлежат дальнейшим юридическим определениям. Точно так же и обязательства могут считаться, конечно, прекратившимися за смертью лица; нет такого обязательства, которое нельзя было бы считать прекратившимся вместе с жизнью лица, потому что прекращение обязательства - такой акт, который находится в зависимости от законодательства, а оно может определить, что со смертью лица прекращаются все его обязательственные отношения. Но в этом нет никакой потребности; большей частью обязательственные отношения могут сохранять силу и по смерти их первого участника, и только некоторые из них, по необходимости, прекращаются со смертью лица, например, личный найм, доверенность. Таким образом, для законодательства представляется необходимость определить судьбу юридических отношений, переживающих своего субъекта, установить, кто вправе вступить в эти отношения. И вот это-то и составляет право наследования" <*>.

<*> Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2000. С. 779 - 780.

При определении границ самого понятия наследственной массы отправными должны служить следующие положения.

Во-первых, в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у наследника по иным основаниям. Но для этого помимо смерти наследодателя необходимо наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель, страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.

Во-вторых, далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни, способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью наследодателя, что "умирают вместе с ним". Таково, например, право авторства. В то же время авторство продолжает существовать и после смерти в качестве социально значимого и охраняемого законом юридического факта.

В-третьих, переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения. Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (ст. 1183 ГК). Другой пример ограничения прав, переходящих по наследству, установлен в отношении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 25 Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации" при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данное имущество либо совершить иную сделку, при этом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данного имущества, то государство вправе осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством РФ. Законодатель исключил из состава наследственной массы государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (ст. 1185 ГК РФ).

В-четвертых, по наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном обществе, то к наследнику переходит право не только на дивиденды, но и на участие в управлении делами акционерного общества.

В-пятых, в случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Примером данного случая может служить право наследников приватизировать жилое помещение после смерти наследодателя, если последний при жизни выразил свою волю на приватизацию, но не осуществил ее по независящим от него причинам.

В-шестых, по наследству единожды переходит право на открывшееся, но еще не принятое наследство - наследственная трансмиссия, суть которой заключается в следующем. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок, право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество завещано - к его наследникам по завещанию (ст. 1156 ГК РФ). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника, т.е. если имущество переходит в порядке наследственной трансмиссии, то оно не может быть обременено.

В-седьмых, в наследственную массу входят долги наследодателя - пассив наследства в пределах действительной стоимости перешедшего к нему актива наследственного имущества. Согласно ст. 1175 ГК РФ наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ). Обязанность наследников рассчитаться по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Итак, на основе анализа норм части третьей ГК РФ может быть сделан вывод о том, что законодатель определил наследство как особый вид имущества, который наряду с предприятием и частью предприятия можно отнести к имущественным комплексам. Таким образом, наследство (наследственная масса, наследственное имущество) - это имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам в силу норм наследственного права или по завещанию. Это подтверждается тем, что, во-первых, согласно п. 1 ст. 1110 имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое, если из правил ГК не следует иное, во-вторых, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Конструкция наследства как имущественного комплекса наиболее полно позволяет удовлетворить интересы как наследников, так и кредиторов наследодателей. Однако главной особенностью множественности наследников, возникшей вследствие наследственного правопреемства, выступает ее временный характер, поскольку она существует до момента натурального раздела наследства.